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中美醫(yī)療事故舉證責任立法比較

2009-05-02 11:36  來源:醫(yī)學教育網(wǎng)    打印 | 收藏 |
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  2002年4月1日,《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》)正式施行,其中關(guān)于醫(yī)療事故舉證責任倒置的規(guī)定有助于改變醫(yī)患關(guān)系中長期存在的“信息不對稱”、“地位不平等”等不合理現(xiàn)象。然而也有學者指出,以美國為代表的發(fā)達國家在這一問題上的立法態(tài)度卻與我國相反,舉證責任由患者承擔。本文擬在對中美醫(yī)療事故舉證責任的規(guī)定及立法思想進行比較的基礎(chǔ)上,對此問題作一粗淺探討。

  差異---責任負擔的分配不同實際上,在《規(guī)定》實施前,我國醫(yī)療侵權(quán)訴訟一直適用的是“誰主張,誰舉證”的原則。但這樣的規(guī)定,首先會直接導致醫(yī)務(wù)人員的責任心不強,患者就醫(yī)缺乏必要的安全保障。其次,不利于對患者在醫(yī)療事故的鑒定中以及在相關(guān)訴訟中合法權(quán)益的保護。如2003年8月22日的《人民法院報》就曾經(jīng)披露:在2002年9月1日《醫(yī)療事故處理條例》實施以后,貴州省醫(yī)學會根據(jù)新的規(guī)定,組織專家對99例被認為不屬于醫(yī)療事故的醫(yī)療鑒定進行重新鑒定,結(jié)果竟然有50例被重新鑒定為醫(yī)療事故!兑(guī)定》實施以后,我國醫(yī)療事故訴訟的舉證責任由醫(yī)院承擔。因此,在這類訴訟中,患者只須證明曾在醫(yī)療單位就醫(yī)并存在損害結(jié)果,而醫(yī)療機構(gòu)則應(yīng)當就醫(yī)療行為與損害結(jié)果之間不存在因果關(guān)系及不存在醫(yī)療過錯承擔舉證責任。這一變化調(diào)整了以前訴訟程序中的不平等因素,更大限度地維護了“公平”原則,更好地體現(xiàn)了法律保護受害人的立法宗旨。

  然而,我國關(guān)于醫(yī)療事故“舉證責任倒置”的規(guī)定卻與美國的規(guī)定不同。美國法院在審理醫(yī)療訴訟案件時,作為原告的患者必須提交證明醫(yī)師存在過失的初步證據(jù),一般需要提供專家證言,爾后才能將案件提交陪審團進行審理。因此,在通常情況下,美國對于醫(yī)療行為引起的侵權(quán)訴訟仍是采用傳統(tǒng)的"誰主張,誰舉證"原則。

  相同---立法目的與思想的一致雖然從表面看來,中美兩國對這類訴訟舉證責任的法律規(guī)定是相反的,但從立法思想來看,都是為了同時保護醫(yī)生和患者的利益,都是把患者和醫(yī)生的關(guān)系看成服務(wù)和被服務(wù)的兩個平等主體之間的法律關(guān)系,他們的合法權(quán)益同樣受到法律保護。為什么在基本相似的立法思想下會出現(xiàn)兩種相反的舉證責任?筆者認為,必須從兩國國情的差異來分析。

  首先,中美對患者知情權(quán)的保護程度不同。從對患者的知情權(quán)保護是否充分來看,醫(yī)患關(guān)系存在三種模式:(1)主動---被動模式,即涉及患者的一切診療行為都由醫(yī)生做主,患者無權(quán)參與診療方案的確定,只能被動執(zhí)行;(2)指導---合作模式,即患者有一定的參與權(quán),但主要是在醫(yī)生的指導下執(zhí)行醫(yī)生的診療方案;(3)參與---協(xié)商模式,即醫(yī)生和患者的關(guān)系是法律地位平等的服務(wù)與被服務(wù)者的關(guān)系,醫(yī)生提出診療意見,患者知情,參與討論并有權(quán)決定是否采用這種診療方案。

  在美國,采用的是參與---協(xié)商模式,因此,對患者的知情權(quán)保護充分。涉及患者知情權(quán)的案件類型主要分為兩類。第一類案件:患者或家屬可以單純以醫(yī)院或醫(yī)師未經(jīng)其同意實施醫(yī)療行為而提起訴訟,即醫(yī)師首先必須就醫(yī)療處置方案的相關(guān)風險向患者作出詳細的說明,在取得患者同意的基礎(chǔ)上才能進行治療,否則其行為構(gòu)成侵權(quán)。1960年美國堪薩斯州地方法院審理的NatansonVs.Kline案在判例法上正式確立了這一"說明與同意原則".此案中,被告為患有乳房惡性腫瘤的原告實行了鈷60放射治療,結(jié)果造成非常嚴重的燒傷,法院認為,放射科的醫(yī)生應(yīng)當將治療的危險告訴患者本人,在患者知曉其危險性并同意的情況下才能進行治療,法律不允許醫(yī)生代替患者作出決定。第二類案件:醫(yī)師只要未告知相關(guān)信息則定性為醫(yī)療過失,患者即可以此為由提起訴訟,絕大多數(shù)涉及知情權(quán)的案件屬于此類。由此,一方面,醫(yī)生在醫(yī)療活動過程中,處處留意患者的權(quán)利,以免成為被告,從而養(yǎng)成處處尊重患者合法權(quán)益的習慣,隨意訓斥病人、泄漏病人隱私之類的情況很少發(fā)生。另一方面,絕大部分美國人也都知道他們可以行使的權(quán)利。在美國醫(yī)院,患者要求復制病歷和知道醫(yī)療過程記錄是司空見慣的事,因此,大部分患者和家屬在沒有發(fā)生醫(yī)療行為引起的侵權(quán)訴訟以前,就已經(jīng)掌握了自己的病情和治療過程。對于他們來說,舉證的難度并不十分大。所以在舉證責任的分配上,美國立法選擇由患者承擔舉證責任是不難理解的。

  相反,在中國,絕大部分醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療人員都是在自覺或不自覺地采用第一或第二種模式,患者的知情權(quán)并沒有得到應(yīng)有的保護。雖然《消費者權(quán)益保護法》明確賦予了包括患者在內(nèi)的消費者知悉其購買、使用的商品及接受的服務(wù)真實情況的權(quán)利,可是長期以來,醫(yī)生和患者的關(guān)系并不平等;颊呒捌浼覍贈]有被視為法律地位平等的服務(wù)接受者,常常得不到病歷,也看不到相關(guān)的治療記錄。對于大部分人來說,在沒有發(fā)生醫(yī)療行為引起的侵權(quán)訴訟之前,對自己的疾病和治療情況掌握甚少,一旦發(fā)生醫(yī)療行為引起的侵權(quán)訴訟,舉證的難度非常大,更何況某些醫(yī)院還存在隱匿病例、銷毀病歷的情形。由是,基于"公平原則",我國的此類訴訟應(yīng)當由醫(yī)療機構(gòu)承擔舉證責任。在此制度下,即使患者及家屬看不到病歷也沒有關(guān)系,因為醫(yī)院一般都會被要求出示病歷記錄證明自己是否無過錯;患者也不用擔心病歷是否會被銷毀、丟失、隱匿,因為醫(yī)院若無法出示證據(jù)證明自己無過錯時,就推定醫(yī)院有過錯,醫(yī)院仍要承擔責任。

  其次,公民的法律意識強弱不同。在美國,公民的法律意識非常強,日常生活中使用法律來維護自己的合法權(quán)益被視為天經(jīng)地義。所以,參與訴訟亦被視為生活中最重要的內(nèi)容之一。這當然也包括因醫(yī)療行為引起的侵權(quán)訴訟。在此情況下,承擔舉證責任就相對容易。而在中國,由于傳統(tǒng)意識和人情觀念,絕大部分人認為打官司是萬不得已的事情,能避免就盡量避免。在此情況下,也就更沒有收集證據(jù)的意識和習慣。一旦發(fā)生醫(yī)療行為引起的侵權(quán)訴訟,進行舉證就非常困難。因此,基于法律意識的不同,在我國規(guī)定由醫(yī)療機構(gòu)承擔舉證責任,從保護患者的角度出發(fā),也是十分必要的。

  最后,中美兩國公民的基本醫(yī)療知識水平存在差異。由于各種復雜的歷史原因,中國公民的整體醫(yī)療知識水平和作為世界發(fā)達國家的美國還存在著一定的差距。許多中國人對疾病的認識和醫(yī)療過程的認識還相當模糊。在很多情況下,也許美國人能夠理解或基本掌握有關(guān)疾病的基本醫(yī)療知識,許多中國患者及家屬都較難理解,由此引發(fā)的醫(yī)療糾紛也層出不窮。正是由于這樣的原因,在因醫(yī)療行為引起的侵權(quán)訴訟中,美國可以實行患者舉證,而在中國必須有醫(yī)療機構(gòu)承擔舉證責任。

  通過以上的比較和分析可以看出,在醫(yī)療行為引起的侵權(quán)訴訟中,在美國規(guī)定由訴訟提起方承擔舉證責任是與其公民知情權(quán)受保護的程度,法律意識及基本醫(yī)療知識的水平分不開的。在中國,由于對患者知情權(quán)保護不充分,加之患者法律意識較差,基本的醫(yī)療知識也有所欠缺,為了保證作為平等法律主體的醫(yī)患雙方的最大利益,必須由醫(yī)療機構(gòu)承擔舉證責任,才符合法律所要求的公平原則。兩個看來截然不同的規(guī)定,其實是建立在相同的立法思想基礎(chǔ)上,其保護醫(yī)患雙方的共同利益的實質(zhì)確是相同的,即:把醫(yī)患雙方看成是處于平等法律地位的兩個主體,受到法律的同等保護,以最大限度地去實現(xiàn)公平。

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